Часть четвёртая статьи 35 Конституции РФ указывает на то, что право наследования обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, установленном в Гражданском кодексе РФ. В.И. Серебровский определяет наследование как переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам – его наследникам в установленном законе порядке. Э.П. Гаврилов пишет: «В ст. 1226 ГК РФ исключительное право прямо названо имущественным. Это чрезвычайно важное указание для наследственного права. Оно означает, что исключительное право подпадает под норму, содержащуюся в части 1 ст. 1112 ГК РФ, то есть включается в состав наследства.

После этого любые исключительные права автоматически (без особых указаний) и вполне закономерно включаются в состав наследства. Разумеется, речь идет только о тех исключительных правах, владельцем которых может выступать и выступает гражданин. Именно он будет выступать в качестве наследодателя.

Итак, особых указаний для включения исключительного права в состав наследства не требуется. В этой связи нельзя не отметить наличие в четвертой части ГК РФ п. 1 ст. 1283: «Исключительное право на произведение переходит по наследству».

Наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества. Исключения из общего правила предусмотрены в статьях 6, 7, 8 и 8 [1] Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации".

 

Временем открытия наследства признаётся день смерти гражданина, который фиксируется в свидетельстве о его смерти. Если орган записи актов гражданского состояния отказал в регистрации события смерти гражданина в определённое время, то факт и время смерти могут быть определены судом в порядке установления фактов, имеющих юридическое значение. В этом случае день смерти наследодателя устанавливается в судебном решении.

При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства закон называет день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днём смерти гражданина признаётся день его предполагаемой гибели – день смерти, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (п. 1 ст.20, ч. 1 ст. 1115 ГК РФ). Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (п. 1 ст. 20 и ч. 1 ст. 1115 ГК РФ, ч. 2 и 4 ст.1 Жилищного кодекса РФ, ч. 2 и 3 ст. 2 и ч. 2 и 4 ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 года N 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»). В исключительных случаях последнее место проживания может быть установлено судом. Для этого суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, также суд учитывает место нахождение наследуемого имущества наследодателя и другие факты, которые могут подтвердить проживание наследодателя в данном месте.

Суд может признать наследника недостойным. Основаниями к утрате права наследования является умышленный характер таких действий, независимо от мотивов и целей, как противоправные действия, направленные против наследодателя или кого-либо из наследников.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абзацу первому п. 1 ст. 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).

Вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Рассмотрим наследование по завещанию. Завещание – это распоряжение гражданина на случай смерти о своём имуществе, сделанное в установленной законом форме. Согласно ст. 18 ГК РФ право определять судьбу имущества на случай смерти – элемент правоспособности гражданина. Наследование по закону, следует отметить, появилось исторически раньше наследования по завещанию. Но наследование по закону возможно только при отсутствии завещания. Завещание – односторонняя сделка (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Законодательство РФ не признаёт возможность составления договоров о наследовании, взаимных завещаний, т.е. завещаний, в которых лица назначают друг друга наследниками. Не признаются также корреспективные завещания – взаимные завещания, последующая отмена одного из которых влечёт недействительность другого.

Для приобретения наследства как по завещанию, так и по закону наследник обязан его принять. Заявление о вступлении в наследство должно быть подано  нотариусу в течение шестимесячного срока. С целью фиксации документальной информации, необходимой для удостоверения нотариусом перехода прав наследодателя к надлежащим наследникам, нотариус заводит наследственное дело. Может быть заведено только одно наследственное дело. Данное правило обеспечивается территориальным подразделением ведения дел нотариусами, т.е. открыть наследственное дело вправе только нотариус, находящийся по месту открытия наследства. Место открытия наследства считается место последнего места жительства умершего. Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства. Место последнего постоянного или преимущественного жительства наследодателя может быть установлено судом. Если наследодатель на момент смерти постоянно или преимущественно проживал в жилом помещении, в котором он был зарегистрирован по месту пребывания, сохранив при этом регистрацию по месту жительства по другому адресу, наследство открывается по месту жительства наследодателя, если факт места открытия наследства по месту пребывания наследодателя (факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя по месту пребывания) не установлен в судебном порядке. Нотариус, открывший наследственное дело по месту пребывания наследодателя, установленному судом, извещает об этом нотариуса, ведущего наследственные дела по месту последнего места жительства наследодателя (при отсутствии сведений о нотариусе, которому должна быть направлена информация, извещается территориальный орган Росрегистрации).

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества (большей его части).

 

При установлении факта заведения на одно и то же наследство нескольких наследственных дел (например, по месту жительства наследодателя и по месту нахождения наследственного имущества) наследственные дела, заведенные с нарушением принципа приоритетности, установленного статьей 1115 ГК РФ, должны быть переданы по принадлежности нотариусу, в чью компетенцию входит ведение конкретного наследственного дела. Например, при заведении на одно наследство наследственного дела по месту нахождения движимого и недвижимого наследственного имущества наследственное дело, заведенное по месту нахождения движимого наследственного имущества, передается по подведомственности нотариусу, которым заведено наследственное дело по месту нахождения недвижимого наследственного имущества. Если определить место открытия наследства по правилам статьи 1115 ГК РФ невозможно, место открытия наследства устанавливается в судебном порядке (глава 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Основанием для начала производства по наследственному делу является получение нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии наследства. Как правило таким документом является заявление о вступлении в наследство. Следует понимать, что такое заявление, в том числе оформленное ненадлежащим образом или поступившее с нарушением установленных законом сроков, также является основание для открытия наследственного дела (поскольку данные документы могут служить основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, если лицо, подавшее ненадлежаще оформленное заявление, не направит нотариусу в установленный срок иное заявление, оформленное в соответствии с законом, или судом не будет восстановлен срок для принятия наследства).

Наследственное дело нотариус регистрирует в Книге учета наследственных дел и ему присваивается индивидуальный номер. Номер наследственного дела обозначается арабскими цифрами и состоит из порядкового номера, присвоенного наследственному делу в соответствии с регистрацией в Книге учета наследственных дел, и года заведения наследственного дела.

После присвоения наследственному делу порядкового номера дело регистрируется в Алфавитной книге учета наследственных дел.

В зависимости от желания, наследник может попросить нотариальный орган выдать ему свидетельство о наследовании авторских прав. Следует отметить, что это является правом наследника, а не обязанностью. Помимо документа, послужившего основанием для начала производства по наследственному делу, в Книге учета наследственных дел регистрируются все поступившие к конкретному наследственному делу заявления. В том числе заявления, поступившие после заведения наследственного дела, оформленные ненадлежащим образом или поступившие с нарушением установленных законом сроков, поскольку данные документы могут служить основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Заявление о вступлении в наследство, поданное на личном приеме, принимается нотариусом под расписку, в которой указывается дата принятия и индивидуальные признаки документа. Расписка заверяется подписью и печатью нотариуса. Заявление о вступлении в наследство может быть подано лично либо представителем, а также по почте. В случае подачи заявления по почте, подпись под заявлением должна быть нотариально удостоверена.

Вместе с заявлением о вступление в наследство представляются следующие документы:

  • Паспорт или доверенность на представителя;
  • Свидетельство о смерти наследодателя;
  • Справка о регистрации наследодателя по месту жительства на дату смерти с указанием лиц, совместно с ним проживающих;
  • Документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем (в случае наследования по закону) или завещание (в случае наследования по завещания и при наличии такого завещания).

Принять наследство можно и путём совершения фактических действий (п.2 ст. 1153 ГК РФ).

Наследование – это универсальное правопреемство, поэтому принятие части имущества считается принятием всего наследственного имущества в целом, в том числе и авторских прав. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №9 указано, какие действия могут свидетельствовать о фактическом принятии наследства. Абзац 1 ст. 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ №9 устанавливает, что: «Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу».

Знаком принятия наследства может служить и фактическое владение картиной или скульптурой наследником.

Наследование авторских прав на конкретное произведение возможно только тогда, если наследодатель напрямую указал в завещании кому из наследников он завещает авторские права на конкретное произведение. Исключительное право может перейти к наследникам только как единое целое. Однако на практике нотариусы всё равно указывают доли в исключительном праве, что представляется согласно действующему законодательству неверным.

Свидетельство о праве на наследство выдаётся нотариусом и является документом, подтверждающим факт вступления в наследство. Свидетельство выдаётся после истечения шести месячного срока со дня открытия наследства. Этот документ является доказательством правопреемства авторских прав произведения.

Наследование по закону. По закону наследниками могут выступать только граждане. Законодатель выделяет восемь очередей.

К первой очереди наследников по закону отнесены дети, супруг и родители наследодателя. Если все они живы на момент открытия наследства, то они наследуют в равных долях все имущество, которое осталось после наследодателя. При отсутствии одного или нескольких из них оставшиеся вступают в наследство также в равных долях.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущей очереди (т.е. они либо отсутствуют, либо не имеют право наследовать, либо отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследство, либо они отказались от него).

Когда умирает один из супругов, то из общего совместного имущества супругов сначала выделяется супружеская доля оставшегося мужа или жены (половина имущества), а доля умершего распределяется между наследниками, в число которых входит оставшийся супруг.

Супруг должен доказать, что он является наследником. Наличие брака подтверждается только актовой записью органа загса, а факт расторжения брака - решением суда или записью в органе загса, если брак расторгался во внесудебном порядке.

Ко второй очереди наследников по закону отнесены полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка (как со стороны отца, так и со стороны матери). Если братья и сестры наследодателя умерли к моменту открытия наследства, их долю наследуют их дети, т.е. племянники и племянницы наследодателя.

К третьей очереди отнесены дяди и тети наследодателя, как со стороны матери, так и со стороны отца, т.е. полнородные или неполнородные братья и сестры родителей умершего.

Если к моменту открытия наследства дяди и тети уже умерли, то наследуют их дети - двоюродные братья и сестры наследодателя.

Наследниками четвертой очереди считаются прадедушки и прабабушки наследодателя (матери и отцы бабушек и дедушек).

К пятой очереди отнесены двоюродные внуки и внучки наследодателя (дети родных племянниц и племянников), а также его двоюродные бабушки и дедушки.

Наследники шестой очереди - двоюродные правнуки и правнучки наследодателя (дети двоюродных внуков и внучек), его двоюродные племянницы и племянники наследодателя (дети двоюродных братьев и сестер), двоюродные дяди и тети (дети двоюродных дедушек и бабушек).

К седьмой очереди отнесены пасынки и падчерицы наследодателя (дети лишь одного из супругов и неродные умершему), а также отчим и мачеха (супруг отца или матери умершего, не являющийся ему родным родителем). Эти лица наследуют только в том случае, если с наследодателем они ранее жили одной семьей.

Наследниками восьмой очереди признают лиц, которые не относятся ни к одной из семи очередей, т.е. не являются даже дальними родственниками, но были нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Для вступления в наследство нужно, чтобы они находились на иждивении (содержании) наследодателя и проживали вместе с ним не менее года.

Наследниками, в случае отсутствия завещания, в равных долях являются:

В первую очередь – дети (в том числе усыновлённые), супруг и родители (усыновители) умершего автора, а также ребёнок умершего, родившийся после его смерти.

Во вторую очередь – братья и сёстры умершего автора, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при условии отсутствия наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, если все наследники первой очереди лишены завещателем (наследодателем) права наследования. Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который являлся бы наследником.

У Силинова И.О. есть своё видение данной проблематики: «Следует заметить, что при подписании авторского договора с наследниками (до получения последними в органах нотариата документа, подтверждающего их авторские права), в текст договора желательно вставить пункт о том, что в случае установления других наследников наследник, подписавший договор, обязан из полученных сумм вознаграждения выплатить таким наследникам авторский гонорар в соответствии с долей их авторских прав, определённых в свидетельстве о праве на наследство (1/2, 1/3, 1/4и т.д.)».

Данная позиция представляется неверной, т.к. деление на доли исключительного права в законодательстве РФ не предусмотрено. Однако в Проекте изменений ГК РФ предлагается ввести понятие «доли исключительного права».

Необходимо отметить, что в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 года №15 было дано разъяснение, что при получении несколькими наследниками по закону либо по завещанию авторского права наследодателя без выделения конкретных наследуемых объектов авторского права следует иметь в виду, что в этом случае у наследников возникает аналогичный нераздельному соавторству объём правомочий в отношении наследуемых прав на совместное использование всех произведений и (или) объектов смежных прав. Права, перешедшие к наследникам, составляют неразрывное целое, и ни один из наследников не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения.

Особым случаем наследования по закону является наследование выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).

Выморочным  наследственное имущество считается, если:

  • Все наследники по закону лишены в завещании наследства (при отсутствии лиц, имеющих право на обязательную долю);
  • Все наследники в силу ст. 1117 ГК РФ отстранены от наследования как недостойные;
  • Никто из наследников не приял наследства, либо все наследники отказались от наследства;
  • К моменту смерти наследодателя не осталось в живых никого из его наследников;

Имущество может стать выморочным и при сочетании указанных обстоятельств. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (п.2 ст. 1151 ГК РФ). Данное правило является императивным.

На протяжении разных временных периодов Россия получала роль то главного приобретателя наследств (1918-1926 гг.), то основного их приобретателя (1926-1964 гг.), то привилегированного приобретателя (1964-2002 гг.) По ГК РСФСР 1964 г. при отсутствии наследников авторские права прекращались полностью.

В настоящее время РФ может наследовать либо по завещанию, либо в случаях выморочного наследования (ст. 1151 ГК РФ). Таким образом, в настоящее время случаи участия государства в наследственных отношениях крайне ограничены.

Если исходить из общих оценок качества и сути правовой регламентации общественных отношений, непосредственно связанных с наследованным правопреемством, наследование выморочного имущества следует рассматривать как новый по форме и содержанию институт наследственного права РФ. Новизна формы заключается в использовании правовой категории выморочного имущества и восстановлении этого понятия для теории собственности и наследственного правопреемства, да и гражданского законодательства в целом. Новизна содержания данного института состоит в том, что определяется понятие выморочного имущества, разграничивается наследование государства и наследование выморочного имущества, а предмет регулирования перехода выморочного имущества к государству предусматривается в специальном законе.

Особенностью наследования выморочного имущества является особое положение государства в качестве наследника. Первая особенность положения РФ в области наследования обусловлена тем, что она здесь выступает в двоякой роли. С одной стороны, Конституция возлагает на неё роль гаранта права наследования. С другой стороны, РФ является наследником по закону. Конституция имеет высшую юридическую силу (ч. 1 ст. 15). Из этого следует, что РФ обязана обеспечить право наследования любому человеку. Конституционный гарантией права наследования пользуются все лица, включённые в круг наследников по закону. Исключения составляет лишь сама РФ. Российской Федерации в качестве наследника по сравнению с иными наследниками обладает несколько ограниченными правами. РФ не может предъявлять иск о признании действия по принятию наследства, не свидетельствующими о его фактическом признании. При наследовании выморочного имущества не допускается отказ от него.

Вопрос  как поступить, если один из наследников желает продать свою часть третьим лицам в исключительном праве, принадлежащим наследникам совместно. Выдела доли законодатель не предполагает, право преимущественной покупки к исключительным правам на произведение не применяется. На этом основании возникает вопрос о принципиальной делимости произведений и объектов авторских прав. Профессор Э.П. Гаврилов по этому поводу указывает следующее:

«Вопрос о принципиальной возможности деления авторского произведения несколько раз затрагивается в главе 70 ГК, посвященной авторскому праву. Прежде всего, следует обратить внимание на п. 7 ст. 1259 ГК: «Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонажа произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают условиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи. Пункт 3 ст. 1259 ГК устанавливает, что охраняются авторским правом лишь произведения, выраженные в какой-либо объективной форме (то есть объекты, которые могут быть восприняты другими лицами). Таким образом, авторское право допускает делимость произведения при условии, что часть произведения обладает теми же признаками, что и целое произведение (творческий результат и объективная форма его закрепления). Особо отметим, что часть произведения охраняется не потому, что она является частью охраняемого авторским правом произведения, а потому, что представляет собой самостоятельное произведение. Другие правовые нормы, свидетельствующие о делимости произведений, содержатся в ст. 1258 ГК, которая касается частей произведения, имеющих самостоятельное значение. Поясняется, что это такая часть произведения, которую возможно использовать независимо от других частей произведения. Кроме того, у нее есть свой автор. Отсюда следует, что такая часть произведения представляет собой объект, охраняемый авторским правом. Об охраняемости авторским правом частей сборника (составного произведения) говорится в ст. 1260 ГК».

В гражданском праве существуют проблемные вопросы, связанные с оформлением наследования авторских прав, которые наиболее ярко проявляются в конкретных делах на практике. Нередко возникновению споров предшествует неправильное определение авторского права. Отсюда и последующие ошибки в оформлении наследства. О нежелании многих нотариусов, занимающихся, как известно, таким оформлением, вдаваться в оценку правовой природы авторских прав, свидетельствует принятая форма свидетельства о праве на наследство, которая используется в одинаковой мере и на объекты вещного права, и на объекты интеллектуальной собственности.