Юридические статьи

Особенности содержания обязательственных правоотношений - договорных и внедоговорных

Обязательство (или обязательственное правоотношение) - один из видов гражданских правоотношений. Понятие обязательства дается в ст. 307 ГК РФ. Сущность обязательства заключается в том, что одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого (кредитора) определенное действие либо воздержаться от его совершения, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения этой обязанности. В науке гражданского права отмечено, что термин "обязательство" имеет несколько значений. Нередко в литературе понятия "обязательство" и обязательственное отношение" различают. 

Так под "обязательственным отношением" Ю.Б. Фогельсон понимает "совокупность нескольких взаимосвязанных обязательств" - "кирпичиков", "атомов", из которых состоят обязательственные правоотношения.

Обязательственное отношение всегда имеет определенный субъектный состав (стороны обязательства): должник - лицо, обязанное передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, совершить иные действия, и кредитор - лицо, которое вправе потребовать от должника исполнить его обязанность. Это есть простейшая модель обязательственного правоотношения (одностороннее обязательство).

Обычно, в реальном имущественном обороте, используются более сложные конструкции обязательства: во-первых, на стороне как должника, так и кредитора могут находиться несколько лиц; во-вторых, преобладают двусторонние обязательства, когда обе стороны выступают в качестве должника в одном обязательстве и одновременно являются кредитором по другому обязательству. В сфере предпринимательства практически все договорные обязательства построены по принципу двустороннего обязательства.

Известно, что предметом гражданского законодательства являются имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Это положение в полной мере относится и к гражданско-правовым обязательствам. Отличие же обязательственных правоотношений от других гражданско-правовых отношений, например правоотношений собственности, состоит в том, что в обязательстве отражается динамика гражданских прав и обязанностей, причем обязанности одной стороны совершить указанные действия противостоит право другой потребовать ее выполнение.

В связи с этим гражданские права, возникающие из обязательства, носят относительный характер. Им всегда противостоят обязанности конкретного лица, от которого можно потребовать их исполнения. В отличие от обязательственного права, право собственности - абсолютное право.

Предметом обязательственного права являются отношения, складывающиеся в процессе гражданского оборота. В результате законодательного регулирования отношения, складывающиеся в гражданском обороте, приобретают правовую форму и становятся обязательственными.

Иначе стороны обязательственного правоотношения называются: управомоченная — наделена правом требовать от обязанной стороны совершения определенных активных или пассивных действий, и обязанная — должна совершить эти активные или пассивные действия. Принадлежащее управомоченной стороне (кредитор) субъективное право — право требования. Обязанная сторона (должник), а лежащая на нем обязанность — долг.

В качестве объекта обязательственного правоотношения выступают действия должника: должник обязан совершить определенное действие (передать, выполнить, уплатить) либо воздержаться от оговоренного действия, а кредитор имеет право требования от должника исполнения его обязанности.

В зависимости от основания возникновения все обязательственные правоотношения делятся на:

  • договорные — возникающие на основе заключенного договора;
  • внедоговорные обязательства - имеющие в качестве своего основания другие юридические факты, не основанные на договоре.

Договорные обязательственные отношения можно объединить в следующие группы: обязательства по реализации имущества, по предоставлению имущества в пользование, по выполнению работ, по оказанию услуг, по расчетам и кредитованию, по страхованию, по совместной деятельности, смешанные обязательства. Внедоговорные обязательственные правоотношения образуют группы: обязательства, вытекающие из односторонних сделок и деликтные обязательства (из возмещения вреда, причиненного личности и имуществу гражданина, из неосновательного обогащения).

Обязательственные правоотношения возникают на основе определенных юридических фактов, которые называют основаниями возникновения обязательств. Самым распространенным юридическим фактом являются договоры: купли-продажи, мены, дарения, поставки, контрактации, займа, имущественного найма, аренды, найма жилого помещения, подряда, подряда на капитальное строительство, перевозки, страхования, поручения, комиссии, хранения, и односторонние сделки: прощение долга, публичное обещание награды и др.

Основанием возникновения обязательственных правоотношений могут быть акты государственных органов и органов местного самоуправления. Содержание обязательства, возникающего из административного акта, определяется самим этим актом.

Нередко в качестве основания обязательства выступает сложный юридический состав, включающий в себя административный акт и заключенный на его основе договор. В качестве основания возникновения отдельных обязательств (возмещение вреда, причиненного личности и имуществу гражданина) выступают неправомерные действия (деликты) и возникающие на их основе деликтные обязательства). Обязательственные правоотношения могут порождаться событиями, т. е. юридическими фактами, не зависящими от воли людей.

Далее следует подробнее рассмотреть содержание некоторых отдельных видов обязательств.

Договорное обязательство (договор) представляют собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420).

Договор представляет собой разновидность сделки. Только двухсторонняя или многосторонняя сделка, в которой происходит взаимное согласование волеизъявления двух или более лиц, является договором. Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Специфическая особенность договора заключается в едином волеизъявлении и свободном заключении договора.

Содержание договора составляют условия, на которых достигнуто соглашение сторон. Особенность содержания договора состоит в том, что по своему значению все условия делятся на существенные, обычные и случайные.

Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо согласовать все его существенные условия.

К существенным условиям относятся (п. 1 ст. 432 ГК):

  • предмет договора (например, условие о предмете в договоре купли-продажи);
  • условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (например, условие о цене в договоре купли-продажи недвижимости; договор страхования невозможен без определения страхового случая);
  • условия, которые необходимо согласовать по требованию одной из сторон.

Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Они предусмотрены в соответствующих нормативных актах и вступают в действие в момент заключения договора. Предполагается, что если стороны заключили договор, то тем самым они согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре. Например, при заключении договора аренды автоматически вступает в действие условие, предусмотренное ст. 211 ГК, в соответствии с которым риск случайной гибели имущества несет его собственник. Если стороны не желают заключать договор на обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой.

Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются по усмотрению сторон (так, применительно к последнему примеру стороны могут договориться, что риск случайной гибели имущества будет нести арендатор, а не арендодатель).

Содержание договора может определяться типовыми договорами. Типовые договоры утверждаются в порядке, предусмотренном законом, компетентными государственными органами. Так, в п. 4 ст. 426 говорится о праве Правительства РФ издавать законы, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т. п.). Правительство РФ может делегировать это свое право министерствам, ведомствам или поручать им разработку таких договоров. Типовые договоры носят обязательный характер для участников. В связи с этим условия конкретных договоров, заключенных на основании типовых, не должны противоречить последним.

Содержание договора может определяться и примерным договором. В отличие от типового, он не является обязательным для сторон, а носит рекомендательный характер. Использование примерных договоров тоже предусмотрено ГК (ст. 427).

Ранее уже были названы внедоговорные обязательственные правоотношения, которые могут вытекать из односторонних сделок, из возмещения вреда, причиненного личности и имуществу гражданина, а также из неосновательного обогащения. Для данного исследования следует вкратце рассмотреть содержание каждого из этих имущественных правоотношений.

Обязательство из причинения вреда - гражданско-правовое обязательство, в силу которого одно лицо (потерпевший, кредитор) имеет право требовать от другого лица (причинителя вреда, должника) восстановления прежнего состояния или возмещения убытков.

Субъекты обязательств: потерпевший (кредитор) — лицо, которому причинен вред, а в случае смерти лица — лица, указанные в законе; должник — лицо, причинившее вред, или лицо, ответственное за вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Субъектный состав может претерпеть существенные изменения. В нем может произойти замена как должника, так и кредитора (при суброгации, регрессе, наследственном правопреемстве).

Предмет обязательств по возмещению вреда — действия должника, обеспечивающие наиболее полное восстановление материальных и личных нематериальных благ кредитора, которым причинен вред.

Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда:

  • наличие вреда — уничтожение или умаление личного или имущественного блага. Вред может выражаться в уничтожении или повреждении наличного имущества, потери прибыли, лишении или уменьшении способности потерпевшего к труду, смерти кормильца, дополнительных расходах, призванных обеспечить жизнедеятельность потерпевшего как полноценной личности, причинении физических и нравственных страданий;
  • противоправность поведения — нарушение чужого субъективного права без должного на то правомочия. Если вред причинен случайно, то противоправность налицо, но ответственность не наступит вследствие отсутствия вины, которая обходима для полного состава правонарушения;
  • причинная связь между противоправным поведением причинителя и наступившим вредом;
  • вина причинителя, которая презюмируется. Причинитель вреда может освобождаться от обязанности возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Он может быть возмещен в денежной или иной форме. Законом предусматриваются случаи выплаты сверх возмещения вреда (при повреждении здоровья или причинении смерти), а также случаи уменьшения размера возмещения (причинение вреда в состоянии крайней необходимости).

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

В случаях, когда обязанность возмещения вреда является мерой ответственности, в ее основе лежит состав правонарушения (полный или усеченный). Полный состав включает в себя: вред, вину, противоправность и причинную связь; усеченный состав — вред, противоправность, причинную связь. Таким образом, в основе обязательств из причинения вреда в одних случаях лежит состав правонарушения (полный или усеченный); в других случаях — иные условия, которые состав правонарушения не образуют.

Обязательственные правоотношения из неосновательного обогащения. Законодательное определение термина "обогащение" отсутствует. Однако его можно вывести из смысла п. 1 ст. 1102 ГК РФ, которое раскрывает понятие неосновательного обогащения. Под неосновательным обогащением в правовом смысле следует понимать неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Неосновательное обогащение происходит, когда: 1) имущество приобретателя увеличилось за счет присоединения к нему новых ценностей; 2) это произошло за чужой счет; 3) правовые основания приобретения отсутствуют.

Содержание обязательственного правоотношения из неосновательного обогащения состоит в том, что лицо, которое приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого (потерпевшего), обязано возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Неосновательное обогащение носит субъективный характер. При лишении вещи владелец предъявляет виндикационный иск об ее истребовании.

Неосновательное обогащение должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Приобретатель несет ответственность за недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного имущества. При невозможности возврата имущества приобретатель возмещает его стоимость на момент приобретения.

Приобретатель имеет право потребовать от потерпевшего возмещения затрат, которые он понес за содержание и сохранение имущества. Он утрачивает это право, если умышленно удерживал имущество.

Из числа имущественных гражданских правоотношений осталось рассмотреть содержание наследственных правоотношений.

Содержание наследственных правоотношений

Наследственные правоотношения – это урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального (общего) правопреемства. Данные общественные отношения составляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского права.

К элементам наследственного правоотношения относятся его субъекты, содержание и предмет (объект). Субъекты наследственного правоотношения – это наследодатель и наследники. У ученых при определении, кто является субъектами наследственных правоотношений, нет четких позиций. Е.А.Суханов отмечает, что «субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель и наследники». А.П.Сергеев и Ю.К.Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».   По мнению А.А. Гончарова, в наследственных правоотношениях, как и в целом в гражданско-правовых отношениях, присутствуют две стороны (два субъекта) правоотношений, но выступают они отчленено друг от друга. В данной работе исследование в основном опирается на мнение А.А. Гончарова.

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель. Наследодателем может быть только физическое лицо, с открытием наследства которого осуществляется наследственное правопреемство. Ни государство с его субъектами, ни юридические лица или любые другие социальные образования наследодателями быть не могут. Важно отметить, что содержание наследственных правоотношений, возникающих при наследовании как по завещанию, так и по закону, не зависит от дееспособности наследодателя ко дню открытия наследства.

Под наследниками следует понимать субъектов наследственного правопреемства, к которым переходит или может переходить наследственное имущество умершего как по завещанию, так и по закону. Однако очевидно, что для приобретения наследства наследник должен его принять, после чего он становится таковым в полном смысле этого значения.

В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права. Статья 1116 ГК РФ определяет лиц, которые могут призываться к наследованию. К числу лиц, призываемых к наследованию, отнесены граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация может призываться к наследованию по закону при наследовании выморочного имущества. Наследниками также могут быть государственные, общественные и религиозные организации и объединения, а также другие юридические лица.

Следующим элементом наследственного правоотношения является юридическое содержание, под которым понимают права и обязанности его участников. Наследственное правоотношение в своем развитии проходит два этапа.

На первом этапе его содержание составляют право наследника на принятие наследства и обязанность всех третьих лиц не чинить препятствий в осуществлении этого права, а также обязанность соответствующих лиц и органов оказывать наследнику необходимое содействие в осуществлении указанного права.

На втором этапе право на принятие наследства у наследника, который наследство принял, трансформируется в право на наследство. Это право в зависимости от того, что именно входит в состав наследства (право собственности или вещное право, право кредитора в обязательстве, личное неимущественное право), распадается на ряд прав, выступающих в качестве элементов различных правоотношений (абсолютных и относительных, вещных и обязательственных, имущественных и личных неимущественных).

Поскольку наследственное правопреемство носит универсальный характер, к наследнику, принявшему наследство, переходят не только принадлежавшие наследодателю права, но и обременявшие его обязанности. Он может быть обременен наследодателем и целым рядом обязанностей, которые наследодателя не отягощали (например, по завещательному отказу или возложению).

Таким образом, в результате принятия наследства наследник становится участником самых различных по своей юридической природе правоотношений, выступая в них и как носитель прав, и как носитель обязанностей. Он может оказаться в правоотношениях и с другими наследниками (по крайней мере, до раздела наследства), финансовыми и налоговыми органами, органами по регистрации прав на недвижимость, земельными ресурсами и землеустройству и множеством других служб самого различного уровня, имеющих касательство к наследству.

Наконец, к необходимым элементам правоотношения принято относить его объект (предмет). Объект (предмет) наследования – это вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности, носителем которых при жизни был наследодатель. Из имущественных прав это в первую очередь право собственности на недвижимое имущество, т.е. на дом, земельные участки и т.д.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, а также права и обязанности, переход которых не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

К наследникам также не переходит право требования взыскания компенсации морального вреда в случае смерти истца, которому непосредственно причинен моральный вред, поскольку право на взыскание компенсации морального вреда связано с личностью потерпевшего и носит личный характер. Поэтому данное право не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по наследству. В то же время, когда решением суда лицу присуждена компенсация морального вреда, но он умер, не успев получить ее, взысканная сумма компенсации входит в состав наследства и может быть получена его наследниками.

Объекты наследования в первую очередь должны отвечать требованиям законности, в частности находиться в собственности наследодателя на законных основаниях и не быть выведенными из гражданского оборота. Имущество, приобретенное преступным путем либо принадлежащее наследодателю по другим основаниям, не допускаемым законом, по наследству переходить не может.

Если в наследственную массу входит недвижимое имущество, то это имущество и права на него должны быть зарегистрированы в установленном порядке.

Основанием возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений служит юридический факт. Следовательно, для возникновения наследственных правоотношений также должен служить юридический факт. Но в отличие от тех гражданских правоотношений, где основным юридическим фактом признается сделка, в наследственных правоотношениях юридическими фактами закон признает: смерть гражданина; объявление гражданина умершим.

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Таким образом, открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений.

Факт открытия наследства порождает у наследников право на приобретение наследства независимо от того, осуществляется наследование по завещанию или по закону. Реализация наследниками права на приобретение наследства (кроме выморочного имущества) осуществляется только путем принятия наследства. Как исключение, для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.

Принятие наследства подобно завещанию является односторонней сделкой. Право принятия наследства носит альтернативный характер. Наследник может принять наследство либо отказаться от него. Принятие наследником даже части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы ни заключалось наследство и где бы оно ни находилось.

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Существенными элементами факта открытия наследства являются место и время его открытия. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку именно по месту открытия наследства оформляется наследственное дело и осуществляются все необходимые нотариальные действия.

Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются. Временное место жительства наследодателя (например, срочная военная служба, место учебы, отдых, лечение, командировка и т.п.) не признается местом открытия наследства.

Если место жительства неизвестно, доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения его наследственного имущества. В случае отсутствия указанных документов, подтверждающих место открытия наследства, оно устанавливается в судебном порядке. Тогда необходимо предоставить в нотариальную контору вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства (ст. 264 ГПК РФ).

Местом открытия наследства после смерти лица, скончавшегося в местах лишения свободы, признается его постоянное место жительства до ареста.

Временем открытия наследства в соответствии со ст. 1114 ГК РФ является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день предполагаемой гибели – день смерти, указанный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства имеет важное практическое значение, поскольку с ним связано определение: круга лиц, которые выступят наследниками; состава наследственного имущества; начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству; мер защиты наследственного имущества; законодательства, применимого к наследственным правоотношениям.

Факт открытия наследства и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. При отказе органов ЗАГС в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах.

В случае если суд признает днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели, эта дата записывается в свидетельстве о смерти, которое выдается на основании решения суда.

Метки: Гражданское право


yurist 77 ru yuridicheskie uslugi